Конспекты, лекции: Выдача свидетельства о праве на наследство

Главная страница Конспекты, лекции 

Нотариат

    

Тема 4.5. Выдача свидетельства о праве на наследство

Под наследованием следует понимать переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другому лицу (лицам) – наследнику (наследникам).

Предметом наследования прежде всего является имущество, то есть совокупность имущественных прав и обязанностей, носители которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должно быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Основанием наследования согласно ГК РК статья 1039 пункт 1 является закон и завещание. Для наследования  не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два:

Во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону;

Во-вторых, должно произойти открытие наследства.

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности – если нет наследства, то и наследовать нечего.

Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследства» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения.

Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носители которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая выплата  выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой выплаты возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник.

Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько «срослись» с личностью наследодателя, что «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта.

В-третьих, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследовать голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на участие в управлении делами акционерного общества.

Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его умершим (статья 1042 пункт 1 ГК РК). Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти4. Если жизнедеятельность организма поддерживается с помощью аппаратов искусственного дыхания, кровообращения и так далее, смерть еще не наступила. Лишь после того, как эти аппараты будут отключены и произойдет полное прекращение деятельности сердца, легких почек и других органов, без которых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами загса.

К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается и объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти гражданина. Объявление гражданина умершим вследствие безвестного отсутствия правоспособности гражданина не прекращается. Если умершим объявлен гражданин, который жив, он своей правоспособности не утрачивает. Если же умершим объявлен гражданин, которого нет в живых, то он утратил правоспособность уже в момент действительной смерти, а не в момент объявления его умершим судом. Поскольку, однако, неизвестно, жив гражданин или нет, не остается ничего другого, как уравнять правовые последствия объявления гражданина умершим с теми последствиями, которые влечет его смерть. То же относится  и к установлению судом факта смерти. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Если гражданин объявлен умершим как безвестно отсутствующий, то днем его смерти признается день вступления в законную силу соответствующего решения суда, либо тот день, который указан в решении суда. Последнее может иметь место, когда есть основания предполагать, что гибель гражданина произошла в результате определенного несчастного случая. При наличии такого предположения суд может признать днем смерти гражданина тот день, когда этот несчастный случай произошел. Если факт смерти установлен судом, днем смерти гражданина опять-таки признается день, зафиксированный в решении суда.

Временем открытия наследства в законе признается день смерти наследодателя. Из этого следует, что лица, умершие в один и тот же день, хотя и в разное время суток, признаются умершими одновременно, а поэтому и не призываются к наследованию после смерти друг друга. Указанные лица называются коммориентами (commorientes – умирающие одновременно). Таким образом, при определении времени открытия наследства не учитывается тот временной разрыв, который может быть между смертями, последовавшими друг за другом, но в один и тот же день. Иными словами, разница во времени, исчисляется часами и минутами, когда она имела место в пределах одного и того же дня при определении момента смерти во внимание не принимается. Конечно, при таком подходе может быть и так, что лица, которые умерли один в 23 часа 55 минут, а другой в 00 часа 5 минут следующего дня, будут считаться  умершими не в один день и наследовать после друг друга, а лица, между смертями которых куда больший временной разрыв, - умершими в один день и к наследованию после друг друга не призываться. Но это все же связано с меньшими издержками, нежели определение момента смерти по часам, а то и по минутам. Ведь не будешь же у изголовья каждого человека, который отходят, стоять с хронометром. К тому же также случаи обычно имеют место в экстремальных ситуациях (чаще всего при транспортных и экологических катастрофах), когда не до учета точного времени смерти человека, которому уже ничем нельзя помочь.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если оно не известно, местом открытия наследства признается место нахождения имущества или его составной части (статья 1043 ГК РК). Но при всех обстоятельствах решающее значение для определения места жительства наследодателя имеет материально-правовой критерий, а именно установление того места, где наследодатель на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживал. Только если последнее место жительства наследодателя не может быть установлено, место открытия придется определять по месту нахождения наследства или его основной части. Так, если основную часть наследства составляет жилой дом или иное недвижимое имущество, местом открытия будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражается в акциях или в доле в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Наследодателем может выступать только физическое лицо, будь то гражданин Республики Казахстан, иностранец или апатрид (лицо без гражданства). Ни одна социальная общность, независимо от того является ли она юридическим лицом или нет, наследодателем не может быть. Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица, разумеется не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту нередко можно услышать, что вновь образовавшееся юридическое лицо «унаследовало» долги своего предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги другого предприятия, на базе которого оно образовано).

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание – это сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме. Лица, которые в установленном законном порядке вступили в брак до достижения брачного возраста, поскольку они становятся полностью дееспособными, на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание.

Круг наследников по закону определяет закон, круг наследников по завещанию – завещание. Отметим прежде всего, что если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические так и юридические, а также государство (статья 1044 пункт 2 ГК РК). Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей. При этом социальные признаются наследниками, созданные до открытия наследства. Что же касается граждан, то при наследовании по закону, так и по завещанию наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Если же граждане зачаты при жизни наследодателя, но родились после его смерти, то дети наследодателя могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Остальные же граждане могут быть в этом случае наследниками только по завещанию.

 закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя, однако родились живыми после открытия наследства, то есть уже после смерти наследодателя. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до его рождения, называется «nasciturus», то есть еще не родившийся.   Означает ли это, что не родившийся ребенок признается субъектом права? Нет, конечно, поскольку его интересы будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла.

В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию, а потому не подлежат применению им правила о наследственной трансмиссии ни другие правила, рассчитанные на тот случай, когда наследник, призванный к наследованию, умирает, не успев принять наследство. Если в пользу «nasciturus» было оставлено завещание, то оно в случае, когда он родится мертвым, утрачивает силу со всеми вытекающими из этого последствиями.

Наконец, очерчивая круг лиц, призываемых к наследованию отстраняется, то есть о так называемых недостойных наследниках (статья 1045 ГК РК). В части 1,2 статьи 1045 ГК РК  говорится о наследниках, которые отстраняются от наследования как по закону, так и по завещанию. К ним отнесены граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены судом.Каждый гражданин имеет право распорядиться принадлежащим ему имуществом на случай смерти путем составления завещания. Завещание занимает особое место в числе нотариальных действий,  так как исполнение завещания производиться только после смерти завещателя. Вышеуказанное обстоятельство делает невозможным исправить неверно оформленное завещание. Поэтому составление завещания, соответствующего действительной воле завещателя, его надлежащее, в строгом соответствии с законом оформление имеет важное значение.     Впервые в Республике Казахстан дано легальное определение завещания, так как до принятия ГК РК (Особенная часть)1июля 1999 г. понятие завещания давалось лишь в юридической литературе. Итак согласно статье 1046 ГК РК завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим имуществом на случай смерти. Несомненно, что, в завещании выражается воля лишь самого наследодателя, поэтому завещание признается односторонней сделкой. Завещание как сделка имеет ряд признаков, определяющих его специфику:

1) завещание является распорядительной сделкой, так как гражданин распоряжается своим имуществом на случай смерти;     

            2) завещание-это сделка, направленная на установление наследственного правопреемства, так как наследники являются преемниками наследодателя в его правах и обязанностях;                                   3) завещание-сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. В завещании должна найти точное и полное выражение личная воля завещателя. Поэтому завещание может быть совершено только самим завещателем, совершение завещаний через представителя, не допустимо ( статья 1046 п.3 ГК РК). Кроме того завещание требует обязательного соблюдения установленной законом формы, нарушение которой влечёт за собой её недействительность.               4) завещание является распоряжением на случай смерти.

Прежде всего нужно ответить на вопрос о том, кто вправе совершить завещание. Закон РК «О нотариате» в статье 56 установил, что нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан. Дееспособность в полном объёме возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста (статья 17 ГК РК). Итак, право завещать возникает с момента достижения совершеннолетнего возраста либо с момента вступления в брак, если последнее имеет место до достижения восемнадцатилетнего возраста. Дееспособность человека связана не только с возрастом, но и с психическим состоянием. Поэтому если у нотариуса во время беседы с завещателем возникнут вопросы относительно его дееспособности, удостоверение завещания может быть перенесено на срок, предусмотренный п.17 Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами РК», чтобы выяснить, не выносилось ли ранее решение суда о признании завещателя недееспособным или ограниченно дееспособным. Лица,  признанные в судебном порядке недееспособными, права совершать завещание не имеют. При удостоверении завещания нотариус устанавливает  также личность завещателя. Согласно (п.2ст.1 Постановления Правительства РК от 12.07.2000г., №1063 «Правила документирования и регистрации населения РК») личность завещателя устанавливается по паспорту, удостоверению личности или документу его заменяющему. В последующем перемена завещателем фамилии, имени, отчества не является основанием  недействительности завещания.  

Гражданин может завещать имущество лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам и государству (п.2 ст. 1046ГК РК). Из смысла данной нормы можно сделать вывод о том, что свобода завещания в нашем законодательстве расширена.

Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, созданные до открытия наследства и существующие ко времени открытия наследства. Причем, если ГК РК в отношении организаций перечислял их как «отдельные государственные, кооперативные и общественные организации», Закон требует, чтобы завещание было совершенно в письменной форме и нотариально удостоверено. Нотариальная форма завещания позволяет обеспечить закрепление подлинной воли завещателя.

Закон РК «О нотариате» в статье 6 установил, что документы, удостоверенные государственным нотариусом или нотариусом, занимающимся частной практикой, имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому завещание может быть удостоверено в равной мере как государственным, так и частным нотариусом.

Хостинг от uCoz

Скачать лекции по предмету: "Государственная служба и управление"